有待各方展示智慧
蘋果在此案件中最大的失誤是,沒有找到中國(guó)商標(biāo)的實(shí)際擁有者。這種失誤,對(duì)于專業(yè)人士來說,簡(jiǎn)直是不可原諒的。這背后最深層的原因,筆者認(rèn)為是傲慢。如果蘋果對(duì)中國(guó)有足夠的重視,臺(tái)灣和大陸同時(shí)下手,何至如此。
蘋果在二審中提出,其與深圳唯冠屬于“表見代理”的關(guān)系。而表見代理,從其最根本的立法本意上看,是要保護(hù)在交易中最弱勢(shì)、根本無力獲取必要信息的一方。在從公共信息渠道都能輕易獲知中國(guó)商標(biāo)權(quán)屬以及相關(guān)主體之間法律關(guān)系的前提下,還提出“表見代理”的說法,這無疑讓人們認(rèn)為財(cái)大氣粗、甚至目前看來無所不能的蘋果過于無知。
現(xiàn)在有觀點(diǎn)認(rèn)為,二審判決應(yīng)降低蘋果將要承擔(dān)的法律后果。代表性觀點(diǎn)如下:
“(二審判決)可能的結(jié)果有二。第一:法院可以判允許蘋果使用iPad商標(biāo),但同時(shí)判蘋果需要支付深圳唯冠商標(biāo)使用費(fèi),當(dāng)然這一使用費(fèi)要非常低廉,因?yàn)樯钲谖ü趯?duì)商標(biāo)美譽(yù)度沒有做出什么貢獻(xiàn),蘋果使用之前,人們甚至不知道iPad商標(biāo),否則深圳唯冠就得到不正常的利益;第二,由于iPad有非常高的知名度,法院可以判iPad作為通用產(chǎn)品的描述性商標(biāo),注冊(cè)商標(biāo)作為通用名稱描述性使用,不存在商標(biāo)侵權(quán)!
對(duì)此,筆者有不同看法。對(duì)于上述第一種結(jié)果,商標(biāo)沒有強(qiáng)制許可,在沒有雙方當(dāng)事人達(dá)成協(xié)議的前提下,法院根本無權(quán)判定允許蘋果使用“iPad”商標(biāo),更無權(quán)確定商標(biāo)使用費(fèi)的具體數(shù)額。退一步說,就算法院有權(quán)確定商標(biāo)的使用費(fèi),“這一使用費(fèi)要非常低廉”的理由也根本不成立。真如所言的話,為什么蘋果在沒有將iPad產(chǎn)品推出市場(chǎng)之前,要費(fèi)盡心力去取得相應(yīng)商標(biāo)呢?就算一個(gè)從來沒有使用過的商標(biāo),其標(biāo)識(shí)本身往往也凝結(jié)了申請(qǐng)人大量的智力活動(dòng),例如,美孚石油為了確定 “EXXOX”商標(biāo)這幾個(gè)字母組合,就花費(fèi)了超過1億美元。
第二種結(jié)果則犯了嚴(yán)重的邏輯錯(cuò)誤。“iPad有非常高的知名度”的取得,恰恰是基于對(duì)深圳唯冠的商標(biāo)專用權(quán)的嚴(yán)重侵害。
法院堅(jiān)守法律原則才是最大的審判智慧。真正需要考驗(yàn)的是,在中國(guó)法律框架下,蘋果和深圳唯冠及其債權(quán)人的商業(yè)智慧。而且,只有在明確的法律制度下,真正的商業(yè)智慧才會(huì)顯現(xiàn)。